Raportul Juridic PDF
Document Details
Uploaded by PremierNephrite2533
Tags
Related
- Legea 182 din 2002 privind Protectia Informatiilor Clasificate PDF
- Legea 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale PDF
- Legea nr. 80 din 1995 - Statutul Cadrelor Militare PDF
- Legea nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil PDF
- Legea 64 - Fișe Flashcard PDF
- Drept Penal - Subiecte de Examen 1 PDF
Summary
Documentul furnizează informații referitoare la raporturile juridice, inclusiv premisele necesare pentru formarea lor, definiția și trăsăturile acestora. Este o lucrare academică, un ghid teoretic pentru studiul raporturilor juridice în diverse contexte.
Full Transcript
RAPORTUL JURIDIC I. Premisele raportului juridic Pentru crearea de raporturi juridice este necesară existenţa mai multor factori, a unor premise, iar acestea sunt: - normele juridice preexistente; - subiectele raportului juridic; - faptele juridice. În literatura juridică se mai dis...
RAPORTUL JURIDIC I. Premisele raportului juridic Pentru crearea de raporturi juridice este necesară existenţa mai multor factori, a unor premise, iar acestea sunt: - normele juridice preexistente; - subiectele raportului juridic; - faptele juridice. În literatura juridică se mai distinge între: - premise generale, care sunt formate din normele juridice şi subiectele normelor juridice, având o anumită capacitate juridică; - premise concrete, care sunt faptele juridice, cele care nasc majoritatea raporturilor juridice. Existenţa concomitentă a acestor premise dă naştere raporturilor juridice, adică anumitor drepturi subiective şi obligaţii juridice corelative ale titularilor lor care sunt subiecte ale acelui raport juridic. Drepturile subiective şi obligaţiile corelative ale subiectelor raportului juridic formează conţinutul raportului juridic respectiv, aspect asupra căruia vom reveni. Raporturile juridice, având premisele mai sus arătate, se nasc ca urmare fie a îndeplinirii prescripţiei prevăzute în dispoziţia normei juridice, fie a neîndeplinirii conduitei prescrise (neconformării la conduita prescrisă, la conduita prescrisă de dispoziţia normei) şi, pe cale de consecinţă, a aplicării sancţiunii prevăzute de norma juridică. Majoritatea normelor juridice sunt realizate, aşa precum am văzut, prin respectarea dispoziţiei lor, astfel că raporturile juridice create în acest mod asigură ordinea de drept şi desfăşurarea normală a relaţiilor sociale reglementate prin aceste norme. Realizarea raporturilor juridice de aplicare a sancţiunilor are loc atunci când participanţii la raporturi juridice nu au respectat şi îndeplinit drepturile şi obligaţiile stabilite prin dispoziţia acelei norme sau atunci când au nesocotit interdicţiile prevăzute în normele juridice prohibitive. Raporturile juridice care se creează fie prin respectarea ori aplicarea dispoziţiei din normă, fie prin aplicarea sancţiunii prevăzute în normă, alcătuiesc o vastă reţea de raporturi de drept constituţional, civil, penal, etc., iar participanţii (subiecţii, subiectele de drept) la aceste raporturi au calităţi, scopuri diferite şi utilizează metode juridice diferite. Studiul acestor raporturi face obiect de studiu al fiecărei ştiinţe juridice, a ramurii respective de drept. Totuşi sunt anumite elemente şi trăsături comune raporturilor juridice, motiv pentru care acestea sunt prezentate în continuare. 1 II. Definiţia şi trăsăturile raportului juridic Dreptul, ca sistem al normelor juridice exprimate în anumite forme, acte normative şi alte izvoare de drept, nu constituie un scop în sine. El este creat în vederea realizării funcţiei sale, anume aceea de a reglementa conduita oamenilor, comportarea lor în relaţiile sociale. Această comportare este prescrisă şi se realizează sub forma stabilirii şi îndeplinirii anumitor drepturi subiective şi a obligaţiilor corespunzătoare acestora. Aceste raporturi sau relaţii capătă caracterul de raporturi sau relaţii juridice. Raporturile juridice sunt o treaptă necesară în realizarea funcţiei dreptului, prin care dispoziţiile normative exprimate generic, ipotetic, impersonal, se materializează în anumite raporturi juridice concrete, în care participanţii (părţile, subiectele de drept/subiecţii de drept) apar ca purtători sau titulari ai unor drepturi subiective şi obligaţii corelative. Raporturile juridice pot fi definite ca raporturi sociale care se formează pe baza normelor juridice în vigoare şi în care participanţii sau subiectele apar ca titulari de drepturi şi obligaţii juridice reciproce (corelative) şi a căror realizare este garantată prin forţa coercitivă a statului. În legătură cu definiţia dată, este necesar să reţinem următoarele precizări: - raportul juridic este un raport social, o relaţie socială; - relaţia socială, pentru a deveni raport (relaţie) juridic/ă, trebuie să fie reglementată de o normă juridică. Aşadar, dacă orice raport juridic este o relaţie socială, nu orice relaţie socială este un raport juridic. Sunt relaţii sociale (precum cele de prietenie, religioase, politice, etc.) care nu constituie obiect al reglementării juridice. - trăsătura distinctivă care deosebeşte un raport juridic de alte raporturi sociale (care nu sunt reglementate printr-o normă juridică) este aceea că, în caz de nevoie, realizarea unui raport juridic este asigurată prin forţa de constrângere a statului. Trăsăturile (caracterele, caracteristicile) raportului juridic sunt: a. Raportul juridic este un raport social, fiind stabilit între oameni, care se manifestă fie ca indivizi (persoane fizice), fie organizaţi în anumite forme (de regulă ca persoane juridice). Deşi acest caracter este evident, el trebuie subliniat deoarece, potrivit unor concepţii, ar exista raporturi juridice şi între oameni şi lucruri sau exclusiv între lucruri. Se dau ca exemplu în acest sens raporturile ce există între proprietar şi bunul pe care-l are în proprietate, în cazul drepturilor reale. Aceasta teză a fost criticată de majoritatea autorilor ca fiind eronată; toate drepturile, indiferent că sunt reale sau de creanţă, intră, împreună cu obligaţiile corelative, în conţinutul raportului juridic care este, întotdeauna, un raport între oameni, aşadar social. 2 A admite existenţa unui raport juridic între om şi lucru ar însemna să se admită faptul că legea ar putea reglementa “conduita” lucrurilor. Nicolae Titulescu, criticând teza la care ne referim într-o lucrare de la începutul secolului trecut, arăta că o asemenea concepţie implică în mod necesar ideea că se poate stabili „o obligaţie în sarcina unui lucru, ceea ce este o absurditate”. Destinatarii normelor juridice nu pot fi decât oamenii, acestea (normele juridice) neputând reglementa decât conduita (comportamentul) oamenilor, nu şi a lucrurilor, chiar şi atunci când o astfel de conduită se referă la lucruri. Din cele arătate, rezultă că şi în cazul unui raport juridic care dă naștere unui drept real (precum este dreptul de proprietate, spre exemplu), raporturile juridice se stabilesc între persoane, adică între titularul dreptului de proprietate şi toate celelalte persoane care sunt obligate să respecte acest drept (să se abţină de la orice manifestare care ar încălca dreptul), iar nu între proprietar şi lucrul respectiv. b. Raportul juridic are un caracter voliţional Prin caracterul voliţional al raportului juridic se înţelege faptul că el este reglementat de norme juridice, norme care exprimă voinţa legiuitorului. Aşadar, în lipsa normei juridice, anume norma care exprimă voinţa legiuitorului, nu se pot naşte raporturi juridice. Există raporturi juridice – mai cu seamă în ramuri ale dreptului privat, precum sunt dreptul civil, dreptul familiei, dreptul comercial, etc. – în care aspectul voliţional este evidenţiat de încă un fapt. Este vorba de acele raporturi juridice care se nasc din actele juridice. Menţionăm aici că prin “act juridic” se înţelege manifestarea de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice; este într-un fel sinonim cu “operaţiunea juridică”. Într-un alt sens, prin act juridic se înţelege înscrisul, deci mijlocul probator al operaţiei juridice. Folosim aici primul înţeles, de operaţiune juridică, iar nu cel comun, de “înscris-act”. În asemenea acte juridice se manifestă deci voinţa părţilor raportului juridic, desigur în limitele normei juridice care exprimă voinţa legiuitorului pe care o dublează. Se apreciază în această situaţie caracterul dublu voliţional al raportului juridic: voinţa statului (a legiuitorului), exprimată în norma juridică, şi voinţa părţilor (subiectelor) pentru a da naştere, a modifica ori a stinge un raport juridic, prin actul juridic. c. Potrivit opiniilor unor autori, o altă trăsătură a raporturilor juridice constă în aceea că au o mare diversitate (varietate). Se poate reţine, într-adevăr, diversitatea raporturilor juridice, dar nu ca o trăsătură distinctivă a acestora. Varietatea lor derivă din varietatea relaţiilor sociale pe care le reglementează, respectiv relaţii de proprietate, relaţii comerciale, relaţii de muncă, relaţii de 3 familie, etc. De la varietatea obiectului relaţiilor sociale pe care le reglementează dreptul, porneşte însă şi clasificarea lui în ramuri de drept. III. Subiectele raportului juridic O bună cunoaştere a oricărui raport juridic impune cercetarea părţilor sale componente, a structurii sale. Din acest punct de vedere, al structurii, raportul juridic este alcătuit din trei elemente: - subiectele sau părţile între care se leagă raportul juridic; - conţinutul raportului juridic, care este alcătuit din drepturile subiective şi obligaţiile părţilor raportului respectiv; - obiectul raportului juridic, care cuprinde însăşi acţiunile pe care titularul dreptului subiectiv le efectuează sau le poate pretinde şi pe care celălalt subiect este obligat a le săvârşi, sau, în cazul inacţiunilor, este obligat a se abţine de la a le săvârşi. Cele trei elemente constitutive ale raportului juridic trebuie întrunite cumulativ, lipsa oricăruia din ele face să nu ne aflăm în faţa unui raport juridic. Deoarece fiecare din cele trei elemente constitutive ale raportului juridic implică o cercetare mai amănunţită, le vom prezenta în continuare, în ordinea mai sus enumerată. Subiectele raporturilor juridice sunt numai oamenii, luaţi ca indivizi sau organizaţi în diferite structuri, orice fiinţă umană fiind, în principiu, subiect de drept, conduita umană fiind unicul obiect al reglementărilor juridice. Omul în sine nu este însă subiect de drept, ci are această calitate deoarece statul îi atribuie şi recunoaşte capacitatea de a fi subiect de drept, respectiv capacitatea juridică. Calitatea de subiect de drept este o categorie social-istorică determinată de tipul istoric al statului şi dreptului. Spre exemplu, în antichitate, sclavii nu erau consideraţi, nici formal, subiecte de drept. Calitatea de subiect al raporturilor juridice este condiţionată de recunoaşterea capacităţii juridice. Capacitatea juridică reprezintă aptitudinea generală şi abstractă a persoanei de a avea drepturi şi obligaţii în cadrul unui raport juridic/ de a participa ca titular a unor astfel de drepturi și obligații la raportul juridic. Capacitatea juridică este determinată sau recunoscută de stat, prin lege, şi ea poate să difere de la o ramură de drept la alta, căpătând trăsături particulare în fiecare din ramurile de drept. De aceea putem vorbi de o capacitate juridică civilă, administrativă, penală, etc. 4 Capacitatea juridică este unică, ea presupune atât posibilitatea (aptitudinea) de a fi titular (de a avea) drepturi şi obligaţii, cât şi facultatea de a le exercita. Se consideră, însă, în literatura de specialitate că această capacitate generală şi abstractă a persoanei de a avea drepturi şi obligaţii nu poate fi separată, desprinsă de posibilitatea de a exercita în nume propriu aceste drepturi şi obligaţii. Capacitatea juridică este de două feluri: generală şi specială. Capacitatea generală reprezintă posibilitatea de a avea drepturi sau obligaţii pe care le au toţi cetăţenii sau toate persoanele fizice. Capacitatea specială reprezintă posibilitatea de a avea anumite drepturi sau obligaţii care se încadrează într-o categorie aparte de raporturi juridice. Capacitatea juridică specială o au întotdeauna organizaţiile, adică persoanele colective, persoanele juridice, fiind dată de competenţa lor. Capacitatea juridică în diferite ramuri de drept, în special din sfera dreptului public, presupune atât aptitudinea de a avea drepturi şi obligaţii, cât şi exercitarea lor efectivă. Astfel, spre exemplu, în dreptul constituţional, nu se poate vorbi de capacitatea electorală a persoanei (care se dobândeşte la împlinirea vârstei de 18 ani), fără a exista concomitent posibilitatea exercitării ei efective. Capacitatea juridică civilă a persoanei fizice cuprinde capacitatea de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. Capacitatea de folosinţă reprezintă aptitudinea generală şi abstractă de a avea drepturi şi obligaţii, iar capacitatea de exerciţiu este capacitatea (aptitudinea) persoanei fizice de a-şi exercita drepturile şi de a-şi asuma obligaţiile prin acte juridice proprii. Începutul capacităţii de folosinţă este marcat de naşterea persoanei. Legea prevede şi o excepţie atunci când capacitatea de folosinţă începe de la data concepţiei copilului, dar numai pentru drepturi (nu şi pentru obligaţii) şi cu condiţia de a se naşte viu. Nici o persoană nu poate fi lipsită de capacitatea de folosinţă, iar persoana fizică nu poate renunţa în tot sau în parte la capacitatea ei de folosinţă, un astfel de act fiind lipsit de efecte juridice (fiind nul). Conţinutul capacităţii de folosinţă a persoanei fizice se exprimă în aptitudinea de a avea (a dobândi) toate drepturile şi obligaţiile pe care legile şi, în primul rând Constituţia, le recunosc persoanei fizice. Încetarea capacităţii de folosinţă a persoanei fizice are loc o dată cu moartea acesteia. Capacitatea de exerciţiu este aptitudinea persoanei de a dobândi şi exercita drepturi şi de a-şi asuma obligaţii prin acte juridice proprii şi este legată de posibilităţile persoanei fizice de a- şi reprezenta consecinţele manifestării sale de voinţă în scopul producerii de efecte juridice, deci de discernământ. Din acest motiv, dacă orice persoană are capacitatea de folosinţă, nu toate persoanele fizice au şi capacitatea de exerciţiu. Criteriile de care se ţine seama în fixarea capacităţii de 5 exerciţiu sunt anumite date obiective despre posibilitatea persoanei de a aprecia în mod conştient însemnătatea şi urmările acţiunilor sale. Ca şi capacitatea de folosinţă, capacitatea de exerciţiu este intangibilă şi inalienabilă. Nimeni nu poate fi lipsit nici în tot, nici în parte de capacitatea de exerciţiu, decât în cazurile şi condiţiile prevăzute expres de lege, după cum nimeni nu poate renunţa în tot sau în parte la capacitatea de exerciţiu. Începutul capacităţii de exerciţiu este legat de dobândirea unei anumite maturităţi psiho- fizice, pe care legea o fixează la vârsta de 18 ani când persoana dobândeşte majoratul civil. Persoana căsătorită dobândeşte, prin căsătorie, capacitate de exerciţiu. Conform art. 40 din Codul civil, pentru motive temeinice, instanţa de tutelă poate recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exerciţiu, situaţie în care vom putea vorbi despre o capacitate de exerciţiu anticipată. Legea consideră ca fiind persoane lipsite total de capacitatea de exerciţiu, minorii până la împlinirea vârstei de 14 ani şi persoanele puse sub interdicţie judecătorească (alienaţii şi debilii mintali). Între 14 şi 18 ani, minorii au capacitatea de exerciţiu restrânsă, deci o capacitate intermediară între lipsa totală a capacităţii de exerciţiu deplină şi capacitatea totală de exerciţiu. Ea asigură o trecere treptată de la una la cealaltă şi creează premisele pregătirii persoanei fizice pentru viaţa juridică. În această perioadă a capacităţii restrânse de exerciţiu (14 – 18 ani), persoana participă personal la încheierea tuturor actelor juridice civile, dar cu încuviinţarea prealabilă, de regulă şi de dorit, a părintelui sau a tutorelui, iar uneori chiar şi cu autorizarea instanţei de tutelă. Conform art. 41 alin. (1¹) din Codul civil de o astfel de capacitate de exercițiu restrânse vorbim și în cazul majorului care beneficiază de consiliere juridică. Încetarea capacităţii de exerciţiu a persoanei fizice are loc odată cu încetarea capacităţii de folosinţă sau de la data punerii sub interdicţie judecătorească a persoanei majore. În dreptul penal, conform art.113 din Codul penal, minorul până la 14 ani nu răspunde penal deoarece se consideră că nu are, până la vârsta respectivă, discernământul faptelor sale. Între 14 şi 18 ani, minorul va răspunde penal, cu deosebirea că între 14 şi 16 ani se presupune că nu are discernământ, dar va răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ (fapt stabilit printr-o expertiză medico-legala psihiatrică). Între 16 şi 18 ani, discernământul minorului se prezumă, dar se poate dovedi de asemenea, pe calea expertizei medico-legale psihiatrice, că acesta a acţionat fără discernământ. După majorat, așadar după împlinirea vârstei de 18 ani, răspunderea penală este deplină, desigur, cu excepţia situaţiilor când se dovedeşte că persoana este lipsită de discernământ. Capacitatea juridică a persoanei fizice în alte ramuri de drept este diferită, dar strâns legată, de regulă, de cea din dreptul civil. 6 Persoana juridică este constituită tot din oameni, mai exact dintr-un colectiv de oameni şi reprezintă un subiect de drept distinct. Condiţiile de existenţă ale persoanei juridice sau, cum mai sunt numite, „elementele constitutive”, conform art. 187 din Codul civil, sunt următoarele: a. - o organizare de sine stătătoare. Aceasta înseamnă o structură internă, organe de conducere, moduri de încetare a existenţei sale, etc.; b - un patrimoniu propriu, afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general, distinct care se întemeiază pe proprietatea exclusivă a persoanei juridice. Acest patrimoniu trebuie să fie distinct de patrimoniul altor persoane juridice, cât şi de cel al persoanelor fizice care intră în colectivul respectiv. Tocmai datorită acestui element – patrimoniu distinct – persoana juridică poate participa în nume propriu la raporturile civile şi poate să-şi asume o răspundere proprie. c - un anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general, este elementul care explică însăşi raţiunea de a fi a persoanei juridice, care se poate desprinde şi distinct din cel de-al doilea element. Acest element arată şi întinderea capacităţii de folosinţă a persoanei juridice care este aceea a scopului pentru care a fost constituită (a obiectului de activitate). Câteva precizări în legătură cu cele trei elemente sunt necesare. Persoanele juridice nu sunt numai cele create în scop patrimonial. Aşadar, existenţa unui patrimoniu distinct, ca element constitutiv al persoanei juridice, reprezintă altceva decât scopul în care a fost creată persoana juridică, scop care poate fi patrimonial, aşa cum sunt, spre exemplu, „societăţile comerciale” create în baza Legii nr.31/1990, sau poate fi un scop nepatrimonial, non-profit, asa cum sunt fundaţiile şi asociaţiile, al căror regim juridic este reglementat prin Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare. Începutul capacităţii de folosinţă a persoanelor juridice este momentul dobândirii personalităţii juridice. Astfel, confrom art. 205 alin. (1) din Codul civil, persoanele juridice care sunt supuse înregistrării au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii de la data înregistrării lor, iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, celelalte persoane juridice au capacitatea de a avea drepturi şi obligaţii, după caz, de la data actului de înfiinţare, de la data autorizării constituirii lor sau de la data îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege. Aşadar momentul începutului capacităţii de folosinţă este diferit în raport de modul înfiinţării acesteia şi formalităţile cerute de lege pentru înfiinţare. Spre exemplu, dispoziţiile din Legea nr.31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, mai precis ale art. 41 alin. (1), prevăd că: “Societatea comercială este persoană juridică de la data înmatriculării în registrul comerţului”. 7 Conţinutul capacităţii de folosinţă a unei persoane juridice este dat de scopul pentru care aceasta a fost înfiinţată, aceasta neputând avea decât acele drepturi care corespund scopului ei, stabilit de lege, actul de înfiinţare sau statut. Încetarea capacităţii de folosinţă are loc odată cu desfiinţarea persoanei juridice, care poate avea loc în modul stabilit prin lege, actul de înfiinţare sau statut. Astfel, conform art. 244 din Codul civil, persoana juridică încetează, după caz, prin constatarea ori declararea nulităţii, prin fuziune, divizare totală, transformare, dizolvare sau desfiinţare ori printr-un alt mod prevăzut de actul constitutiv sau de lege. Capacitatea de exerciţiu a persoanei juridice se exercită prin organele sale de administrare şi începe din momentul în care acestea au fost desemnate (numite, alese etc.), au fost constituite, şi ia sfârşit odată cu capacitatea de folosinţă. Astfel, potrivit art. 209 alin. (1) din Codul civil, persoana juridică îşi exercită drepturile şi îşi îndeplineşte obligaţiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor. Mai sunt considerate persoane juridice, subiecte ale raporturilor de drept civil: - statul, în raporturile juridice în care participă nemijlocit, în nume propriu, ca subiect de drepturi şi obligaţii civile (aşadar, pe poziţii de egalitate juridică cu celelalte părţi). În astfel de raporturi, statul este de obicei reprezentat prin Ministerul Finanţelor sau prin alte organe stabilite prin lege. - unitățile administrativ-teritoriale (uat), în astfel de raporturi este reprezentat prin autorități ale administrației publice. Subliniem că statul şi celelalte organe şi autorităţi şi instituţii publice sunt părţi ale unui raport juridic de drept civil, în această calitate de persoană juridică. Această calitate de persoană juridică în dreptul civil nu trebuie confundată, însă, cu calitatea de subiect de drept a statului ori a uat-urilor, ori a altor organe şi autorităţi sau instituţii publice în alte raporturi juridice decât cele de drept civil. Capacitatea juridică a acestora este mai mare decât capacitatea pe care o au ca persoane juridice în dreptul civil. Astfel, spre exemplu, statul apare ca subiect de drept în raporturile de drept internaţional public, constituţional, penal şi în alte asemenea raporturi juridice. Tot astfel, uat–urile prin autoritățile administrației publice locale sunt, în principal, subiecte ale unor raporturi juridice de drept administrativ, etc. Aşadar, statul, uat-urile, autoritățile publice - organele puterii de stat, organele și autoritățile administraţiei publice, cele judecătoreşti au multiple atribuţii principale şi specifice activităţii ce o desfăşoară, calitate în care pot fi subiecte de drept. Dar și raporturile de drept privat, precum sunt cele de drept civil, astfel de autorități acționează tot în calitate de persoane juridice de drept public. 8 Determinarea (individualizarea) subiectelor raportului juridic Am arătat că prin subiect al raportului juridic sau subiect de drept se înţeleg participanţii la raporturile juridice, care, dispunând de capacitatea juridică, pot fi titulari de drepturi şi obligaţii ce formează conţinutul raporturilor juridice. Determinarea concretă, individuală a subiectelor raporturilor juridice variază după caracterul raporturilor juridice. Astfel, în marea majoritate a raporturilor juridice, subiectele sunt determinate în mod concret şi individual, indiferent că este vorba de titularii dreptului, cât şi de cei ai obligaţiei, cum se întâmplă, spre exemplu, în cazul raporturilor juridice de muncă, de locaţiune, de vânzare etc.). În literatura juridică se admite, însă, că există anumite raporturi juridice în care unul (sau unele) din subiecte este nedeterminat(e) în momentul stabilirii raportului juridic, urmând a fi determinat ulterior când se naşte un nou raport juridic, cu ambii subiecţi determinaţi. În acest sens se dau ca exemplu raporturile juridice de drept civil în conţinutul cărora intră drepturi absolute. Precizăm ca drepturile absolute sunt acele drepturi subiective în dreptul civil în temeiul cărora titularul are posibilitatea să le exercite singur, tuturor celorlalte persoane revenindu-le obligaţia generală şi negativă de a nu face nimic de natură să le aducă atingere. Sunt drepturi absolute: drepturile personale nepatrimoniale, drepturile reale şi, în primul rând, dreptul de proprietate. Aşadar, în cadrul unui raport juridic civil având în conţinutul său un drept real, spre exemplu, dreptul de proprietate, subiectul activ (cel care are dreptul) este individualizat (determinat) de la început, acesta fiind proprietarul, dar subiectul pasiv (cel căruia îi revin obligaţiile) nu este determinat deoarece obligaţia de a respecta dreptul proprietarului revine tuturor persoanelor, toată lumea fiind obligată să respecte prerogativele dreptului de proprietate. Atunci când, totuşi, cineva încalcă dreptul proprietarului se naşte un nou raport juridic, concret care nu mai are în conţinutul său dreptul real al titularului (proprietarului) şi obligaţia corelativă, generală şi negativă (de abţinere) pentru toţi ceilalţi, ci are un conţinut nou, format din dreptul subiectiv al proprietarului de a trage la răspundere pe cel care i-a încălcat dreptul real şi obligaţia corelativă a celuilalt subiect (de această dată determinat, individualizat) de a restabili situaţia anterioară (de a înlătura încălcarea dreptului proprietarului) şi de a repara prejudiciul cauzat (de a despăgubi pe proprietar când s-au provocat şi daune materiale). Acest nou raport juridic este strâns legat de primul, dar nu se confundă cu acesta. Tot astfel, în dreptul penal, aşa cum arată unii autori, există raporturi juridice penale de conformare care se nasc chiar în momentul intrării în vigoare a legilor penale. între stat, ca reprezentant al societăţii, şi toţi destinatarii (nedeterminaţi) legii penale, care au obligaţia de a se conforma dispoziţiei cuprinse în norma juridică respectivă. Atâta timp cât obligaţia din 9 normă este respectată norma se realizează în acest mod, adică prin conformare. Din momentul în care se săvârşeşte o faptă penală (se încalcă dispoziţia normei juridice) raportul juridic de conformare se transformă într-un raport juridic de conflict (sau de constrângere) în care statul are dreptul de a trage la răspundere penală şi a aplica sancţiunea, iar cel care a încălcat-o – persoana fizică sau juridică – subiect determinat de această dată, are obligaţia de a suporta sancţiunea penală şi celelalte consecinţe ale faptei sale. Schimbarea subiectelor raportului juridic este o problemă care se pune mai ales în cazul anumitor raporturi juridice din dreptul civil (raporturilor civile obligaționale – fiind vorba, în principiu doar de posibilitatea schimbării creditorului, sau în raporturile civile patrimoniale care au în conținutul lor un drept real – poate fi schimbat doar subiectul activ, nu și cel pasiv care este nedeterminat). În general, în cazul raporturilor având subiect nedeterminat (neindividualizat) nu se pune problema schimbării acestui subiect. În raporturile juridice din alte ramuri şi mai cu seamă din dreptul constituţional, administrativ, penal etc., statul – direct sau prin organele sale – este subiect al raporturilor juridice, situaţie în care, evident, nu poate fi vorba de schimbarea subiectului. În dreptul penal, în raportul juridic de conflict, cel ce a săvârşit infracţiunea, fiind subiect strict determinat, nu poate fi niciodată schimbat (aşadar nu există răspundere penală pentru altul). Mai amintim că în cadrul unui raport juridic pot exista subiecţi multipli, adică o pluralitate de subiecţi. IV. Conţinutul raportului juridic Normele juridice stabilesc pe de o parte drepturi, iar pe de altă parte obligaţii pentru participanţii (părţile) la raporturile juridice. Subiectele raporturilor juridice sunt legate între ele tocmai prin aceste drepturi şi obligaţii, care împreună formează conţinutul raportului juridic. Prin conţinutul raportului juridic se înţelege totalitatea drepturilor subiective şi a obligaţiilor corelative (îndatoririlor) ale părţilor unui raport juridic. Trebuie reţinut că între cele două laturi (aspecte) ale raportului juridic există o strânsă interdependenţă. Din punct de vedere al conţinutului, raporturile juridice pot fi simple atunci când dreptul subiectiv aparţine unei părţi, iar obligaţia corelativă este a celeilalte părţi (ex.: dreptul real, sau mai precis dreptul de proprietate) sau pot fi raporturi juridice complexe în sensul că fiecare din părţi are atât drepturi subiective, cât şi obligaţii corelative (ex.: un raport juridic privind o faptă de vânzare). Mai este de menţionat că, dacă în cazul celor mai multe raporturi juridice, conţinutul concret al dreptului subiectiv, cât şi al obligaţiei sau obligaţiilor corelative sunt determinate 10 expres de lege; în cazul unor raporturi juridice, mai ales de drept civil, conţinutul lor concret, adică drepturile şi obligaţiile pot fi stabilite de părţi, în limite permise sau stabilite de lege. Conţinutul raportului juridic are două elemente (laturi): Dreptul subiectiv este posibilitatea (facultatea) subiectului raportului juridic de a acţiona într-un anumit fel (de a avea o anumită conduită) sau de a pretinde celuilalt (celorlalte) subiect(e) o conduită corespunzătoare, iar în caz de nevoie de a recurge la forţa coercitivă a statului (prin organele sale) pentru asigurarea dreptului său. Rezultă că dreptul subiectiv este posibilitatea unei anumite conduite a titularului său (a subiectului), conduită recunoscută şi determinată însă de norma juridică: - în virtutea acestei posibilităţi, subiectul de drept are putinţa de a desfăşura el însuşi o anumită conduită sau de a cere celuilalt subiect să aibă o conduită corespunzătoare (a da, a face, sau a nu face ceva); - există posibilitatea titularului dreptului subiectiv, ca în caz de nevoie, să facă apel la forţa coercitivă a statului pentru respectarea dreptului său. Mai trebuie precizat că dreptul subiectiv nu trebuie confundat cu însuşi exerciţiul acestuia, adică cu materializarea efectivă a sa. Obligaţia corelativă este cel de-al doilea element al conţinutului raportului juridic, corelativ dreptului subiectiv. Obligaţia este îndatorirea celuilalt subiect de a avea o anumită conduită corespunzătoare conduitei subiectului dreptului subiectiv, aceasta putând consta în a da, a face, a nu face (a se abţine) ceva şi care, la nevoie, poate fi impusă prin forţa coercitivă a statului. Aşadar, obligaţia (îndatorirea) subiectului raportului este „obligatorie”, iar nu facultativă, evident cu excepţia obligaţiilor din normele permisive ori supletive, dar şi aici, odată asumată, obligaţia devine „obligatorie”. Ea poate fi impusă, la nevoie, prin forţa de constrângere a statului. Acest aspect deosebeşte obligaţia juridică de cea din alte raporturi extra-juridice. Clasificarea drepturilor subiective şi a obligaţiilor Drepturile subiective se clasifică după mai multe criterii. Deoarece raporturile juridice de drept civil prezintă cea mai mare diversitate, în celelalte ramuri de drept, raporturile juridice fiind mai unitare, specifice, clasificarea drepturilor subiective în literatura juridică urmează de obicei criteriile din această ramură de drept. Se disting, astfel, după principalele criterii: a. după gradul de opozabilitate, drepturile subiective se împart în drepturi absolute şi drepturi relative. 11 Dreptul absolut este un drept subiectiv, în temeiul căruia titularul său, determinat, are posibilitatea să-l exercite singur, celorlalte persoane, nedeterminate, revenindu-le obligaţia generală şi negativă de a nu face nimic de natură să-i aducă atingere. Sunt drepturi absolute: drepturile reale şi drepturile personale nepatrimoniale. Dreptul real este un drept patrimonial (care are un conţinut economic, evaluabil în bani), în virtutea căruia titularul său poate să-şi exercite atributele asupra unui lucru determinat, în mod direct, nemijlocit, fără intervenţia unei alte persoane. Exemplu de astfel de drepturi reale principale sunt: dreptul de proprietate publică sau particulară (privată), dreptul de folosinţă asupra unor imobile (terenuri), etc. Drepturile nepatrimoniale, ca şi drepturi absolute, sunt drepturi subiective fără conţinut economic, strâns legate de persoană, care servesc la individualizarea acesteia în societate sau în familie. Astfel de drepturi sunt prevăzute în primul rând în Constitutie, dar şi în alte acte normative. Exemple de asemenea drepturi personale nepatrimoniale sunt: dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică, precum şi alte drepturi fundamentale, dar şi dreptul la nume sau dreptul la domiciliu etc. Drepturile relative sunt acele drepturi subiective în care titularul acestora, determinat, are posibilitatea să pretindă celuilalt subiect, de asemenea determinat (individualizat), o anume conduită, respectiv să dea, să facă sau să nu facă ceva. Exemple de astfel de drepturi sunt: dreptul de creanţă (care este un drept patrimonial) şi în virtutea căruia subiectul activ (creditor) poate pretinde subiectului pasiv determinat (debitor) să dea, să facă sau să nu facă ceva. Ele, creanţele, izvorăsc din fapte şi acte juridice (contracte, fapte ilicite, etc.). b. după natura conţinutului lor, drepturile subiective se mai pot împărţi în drepturi patrimoniale (care exprimă un conţinut economic, evaluabil în bani) şi drepturi nepatrimoniale despre care s-a amintit mai sus. c. după corelaţia dintre ele, drepturile subiective se împart în drepturi principale şi drepturi accesorii. Obligatiile corelative drepturilor subiective, împreună cu care formează conţinutul raporturilor juridice, se pot clasifica după mai multe criterii. În general, se face distincţie, după obiectul lor, între obligaţii de a se da (dare), obligaţii de a face (facere) şi obligaţii de a nu face (non facere). Primele două sunt considerate obligaţii pozitive, iar ultima este o obligaţie negativă. 12 Clasificarea şi cercetarea amănunţită a drepturilor subiective şi a obligaţiilor corelative din conţinutul raporturilor juridice specifice, se va face în cadrul fiecărei ramuri de drept. Drepturile subiective nu trebuie confundate cu capacitatea juridică. Capacitatea juridică este premisa, condiţia necesară pentru a putea deveni subiect al unui raport juridic în care să fie asumate drepturi şi obligaţii, pe când dreptul subiectiv este chiar dreptul concret şi actual care aparţine unui anumit subiect, deci care are o capacitate juridică preexistentă. Capacitatea juridică reprezintă, cu alte cuvinte, o prerogativă generală, abstractă pe care cineva o are, aceea de a putea fi subiectul drepturilor şi obligaţiilor, prerogativă prevăzută în dreptul pozitiv, iar dreptul subiectiv este unul concret, actual care se realizează în cadrul unui raport juridic în care intră subiectul de drept. Spre exemplu, orice cetăţean are capacitatea juridică de a deveni moştenitor, dreptul la moştenire fiind un drept fundamental, prevăzut şi garantat prin Constituţie, dar aceasta nu înseamnă însă că oricine are şi dreptul subiectiv de moştenitor (dreptul la moștenire, la succesiune). Pentru a avea acest drept subiectiv trebuie să se nască un raport juridic concret, raportul de succesiune. Potrivit dispoziţiilor Codului civil, succesiunile se deschid prin moarte şi numai din acel moment cei îndreptăţiţi conform legii, moştenitori, devin subiecţi de drept ai unui astfel de raport juridic şi au dreptul subiectiv, acela de a dobândi moştenirea, desigur în condiţiile prevăzute de legea civilă. 13